Договор акционеры общество

Энциклопедия решений. Договор с регистратором (держателем реестра) на ведение реестра акционеров АО

Договор с регистратором на ведение реестра акционеров АО

Регистратор выполняет функции по ведению реестра акционеров на основании соответствующего договора, заключенного с акционерным обществом — эмитентом (п. 2 ст. 149 ГК РФ, абз. одиннадцатый п. 1 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», далее — Закон о рынке ценных бумаг).

Вопросы заключения, изменения и расторжения договора на ведение реестра акционеров, исполнения обязательств по договору регулируются нормами ГК РФ, если иное не установлено законодательством о рынке ценных бумаг. К такому договору применяются положения ГК РФ (в том числе общие положения о договоре и положения, регулирующие отдельные виды обязательств), если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами в сфере рынка ценных бумаг (также см. постановления Девятого ААС от 26.08.2013 N 09АП-27505/13, ФАС Западно-Сибирского округа от 21.02.2014 N Ф04-605/14).

Заключение договора на ведение реестра акционеров при создании АО путём учреждения, а также в результате реорганизации, имеет ряд особенностей.

Регистратор АО и условия договора с ним должны быть утверждены советом директоров (наблюдательным советом) АО, а если совет директоров (наблюдательный совет) в обществе не формируется — общим собранием акционеров либо единолично единственным акционером (п. 3 ст. 47, абз. второй п. 1 ст. 64, п. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее — Закон об АО).

Соответствующие решения принимаются:

— советом директоров — большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, если уставом АО или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров АО, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений (п. 3 ст. 68 Закона об АО);

— общим собранием акционеров — большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 Закона об АО).

Закон об АО не содержит требования о предварительном согласовании регистратора советом директоров общества. Поэтому последующее утверждение советом директоров регистратора АО и условий договора с ним (после заключения такого договора) не может рассматриваться как нарушение закона (также см. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.07.2012 N Ф02-2507/12).

Для акционерных обществ, которые должны производить закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отбор регистратора для заключения с ним договора на ведении реестра акционеров должен производиться в соответствии с положением о закупке. Исходя из требования Закона об АО об утверждении регистратора и условий договора с ним уполномоченным органом АО, в положении о закупке можно предусмотреть, что договор с регистратором заключается при наличии такого утверждения. Заключение договора с регистратором может быть отнесено положением о закупке к случаям закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

С 01.07.2016 в случаях, предусмотренных законодательством, заключение договора на ведение реестра акционеров АО, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, подлежит обязательному контролю (п. 1.3 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Заверенная копия протокола (или выписка из протокола) заседания совета директоров (общего собрания акционеров) АО, решение единственного акционера об утверждении регистратора и условий договора подлежат передаче регистратору при заключении договора на ведение реестра (п. 1.2 Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 23.12.2010 N 10-77/пз-н, далее — Положение о порядке передачи реестра).

Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения с регистратором договора на ведение реестра АО должно:

— опубликовать уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра акционеров, на странице в сети Интернет, на которой он осуществляет раскрытие информации в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг (п. 3.14 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг);

— если АО не обязано осуществлять раскрытие информации, то опубликовать или направить уведомление каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров по состоянию на дату заключения договора на ведение реестра с новым регистратором. Опубликование, направление уведомления осуществляются в том же порядке, что и направление сообщений об общем собрании акционеров (п. 2.7 Положения о порядке передачи реестра).

Требования к содержанию уведомления установлены п. 2.8 Положения о порядке передачи реестра, в частности, в нем должны быть указаны:

— полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра;

— дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра регистратором.

Нарушение обязанности по опубликованию (направлению) уведомления может явиться основанием для привлечения к административной ответственности (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ, см. также постановление Девятого ААС от 28.02.2013 N 09АП-1778/13).

С 01.07.2016 при прекращении договора на ведение реестра держатель реестра также обязан раскрыть об этом информацию не позднее следующего рабочего дня в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России (п. 3.14 Закона о рынке ценных бумаг).

Сведения о держателе реестра подлежат включению в ЕГРЮЛ (пп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — Закон о госрегистрации). Поэтому при изменении регистратора АО необходимо подать заявление по форме N Р14001 (с приложением листа И), утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/[email protected] Заявление по форме N Р14001 необходимо подать в течение 3 рабочих дней с момента изменения регистратора (п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации). Нарушение данной обязанности может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

Примерная форма договора о создании акционерного общества (уставный капитал состоит только из обыкновенных акций) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
о создании акционерного общества (уставный капитал состоит только из обыкновенных акций)

г. [ место заключения договора ]

[ дата заключения договора ]

1. [ Ф. И. О. и паспортные данные — для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц ],

2. [ Ф. И. О. и паспортные данные — для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц ], именуемые в дальнейшем «Учредители», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредители обязуются создать акционерное общество «[ наименование Общества ]».

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «[ вписать нужное ]».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «[ вписать нужное ]».

1.3. Местонахождение Общества: [ указать точный почтовый адрес ].

1.4. Место хранения документов Общества: [ место нахождения исполнительного органа Общества ].

1.5. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

2. Уставный капитал

2.1. Уставный капитал Общества равен [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, размещенных среди Учредителей.

2.2. Обществом размещаются:

— обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [ значение ] рублей каждая [ значение ] штук.

2.3.1. Участие [ Ф. И. О. или наименование Учредителя ] в уставном капитале Общества равно [ количество ] обыкновенным акциям. Акции оплачиваются [ деньгами, имуществом и т. п. указать форму оплаты акций — деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае оплаты акций неденежными средствами, указывается стоимость имущества и т. п., вносимого в оплату акций ].

2.3.2. Участие [ Ф. И. О. или наименование Учредителя ] в уставном капитале Общества равно [ количество ] обыкновенным акциям. Акции оплачиваются [ деньгами, имуществом и т. п. указать форму оплаты акций — деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае оплаты акций неденежными средствами, указывается стоимость имущества и т. п., вносимого в оплату акций ].

Смотрите так же:  Алименты с безработного родителя

2.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачиваются Учредителями в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

2.5. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2.6. Уставный капитал Общества на [ значение ] % оплачен денежными средствами в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Примечание. В соответствии с п. 2 ст. 66.2 ГК РФ при оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

3. Права, обязанности и ответственность Учредителей по созданию Общества

3.1. Учредители Общества обязаны:

— оплатить акции Общества в течение срока, установленного настоящим договором о создании Общества;

— утвердить Устав Общества;

— избрать органы управления и контроля Общества;

— выполнять иные действия, связанные с учреждением Общества.

3.2. Учредители (Акционеры) Общества вправе:

— принимать решения по всем вопросам, связанным с учреждением Общества;

— принимать участие в разработке проекта Устава и договора о создании Общества;

— осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного Общества.

3.4. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. При внесении в уставный капитал акционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

4. Заключительные положения

4.1. Договор о создании общества не является учредительным документом Общества и действует до окончания определенного в нем срока оплаты акций, подлежащих размещению среди учредителей.

5. Подписи Учредителей Общества:

1. [ Ф. И. О. учредителя, подпись ]

2. [ Ф. И. О. учредителя, подпись ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора о создании акционерного общества (уставный капитал состоит только из обыкновенных акций)

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2015 г.

Примерная форма договора о внесении вклада в имущество непубличного акционерного общества по решению общего собрания акционеров (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Договор о внесении вклада в имущество
непубличного акционерного общества по решению общего собрания акционеров

[ Полное наименование организации/Ф. И. О. ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], именуемый в дальнейшем «Акционер», с одной стороны и

[ Полное наименование акционерного общества ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], именуемое в дальнейшем «Общество», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносит в имущество Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций (далее — вклад в имущество Общества).

1.2. Вкладом Акционера в имущество Общества являются денежные средства в размере [ сумма цифрами и прописью ]. Размер вклада в имущество Общества пропорционален принадлежащей Акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Примечание. Согласно п. 3 ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» вклады в имущество непубличного общества по решению общего собрания акционеров непубличного общества вносятся деньгами пропорционально принадлежащей Акционеру доле акций в уставном капитале непубличного общества, если иное не предусмотрено уставом непубличного общества или решением общего собрания акционеров непубличного общества.

1.3. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания акционеров Общества о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, Протокол N [ значение ] от [ число, месяц, год ].

Договор между акционером и обществом на оказание услуг и пр.?

Добрый день. Вопрос двойной и вот в чем заключается — есть два юрика, один другому оказывает услуги по верстке, разработке и тестированию ПО, акты закрываются с формулировкой того, что верстальщик — 150 часов — 35000руб, тестировщик — 120 часов- 40000руб — можно ли так оставить актирование или лучше оставить просто стоимость услуг? да и потом, через несколько месяцев после заключения договора Заказчик становится акционером исполнителя — не возникает ли тут сделка с заинтересованностью? Спасибо.

Ответы юристов (2)

Денис, если я правильно поняла, в договоре идет речь об оказании услуги по осуществлению конкретной работы, а не проведению некоторого времени над изготовлением ПО. Поэтому в акте логичнее будет фиксировать выполнение конкретной работы, а не проведенных часов.

По сделке с заинтересованностью: они совершаются (подписываются, принимаются решения о заключении) конкретными людьми. Поэтому заинтересованность определяется по физ. лицам. Но в Вашем случае заинтересованности нет, потому что еще нет связки между юр лицами.

Уточнение клиента

Т.е. заинтересованность не возникает даже после того, как Заказчик стал акционером исполнителя?

17 Марта 2016, 18:39

Денис, заинтересованность определяется на момент совершения сделки (договора по оказанию услуг).

Кроме того, Заказчик — юридическое лицо, а заинтересованность определяется по физ. лицу, заинтересованному в сделке и имеющему возможность влиять на принятие решения о совершении сделки. Вы про физ лиц ничего не указывали.

Необходимо смотреть в этих АО состав акционеров (имеющих в совокупности более 20%), Совет директоров, кто единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, И выявлять заинтересованность.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Договор дарения акций общества

Вопрос-ответ по теме

Страховое акционерное общество «А» владеет 90% акций другого ОАО «Б». Может ли СОАО «А» подарить все 90% акций другого ОАО физическому лицу? Если да, то нужно ли в договоре дарения прописывать денежную оценку акций? Можно ли их оценить по номинальной стоимости или поставить цену на усмотрение сторон? Должно ли будет физическое лицо получившее акции в дар заплатить какой то налог, если да, то какая ставка налога?

В ст.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества. В ст.7 данного закона установлено, что в открытом акционерном обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

При заключении договора дарения акций общества его акционером само АО не выступает стороной договора, и отчуждения его имущества (или приобретения имущества) в таком случае не происходит. В связи с этим такой договор не является крупной сделкой для самого общества, но может быть крупной сделкой для таких акционеров. Это подтверждает судебная практика (пример касается ООО, но такая практика применима и к АО (постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 января 2011 г. по делу № А56-25492/2010)).

Относительно цены сделки необходимо отметить,

В силу пункта 3.4.2 постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.97 N 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее — Положение) в передаточном распоряжении необходимо указать цену сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения). Указание в договоре номинальной стоимости ценных бумаг не изменяет безвозмездный характер договора дарения и не порождает при совершении дарения обязанность по оплате стоимости ценных бумаг. Аналогичный вывод сделан судом в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 6 февраля 2004 г. № А56-24254/03.

Смотрите так же:  Налог на доходы физических лиц список литературы 2019

На основании вышеизложенного, допускается в договоре дарения указать цену сделки исходя из номинальной стоимости акций. Договор дарения акций не подлежит обязательному нотариальному удостоверению (см. постановление ФАС Дальневосточного округа от 4 февраля 2011 г. № Ф03-9084/2010 по делу № А51-2607/2010).

Таким образом ограничений на безвозмездную передачу акции от коммерческой организации физическому лицу нет, поэтому коммерческая организация может подарить акции физическому лицу. Доход физического лица в виде стоимости акции (доли), полученной налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя в качестве подарка, стоимость которого не превышает 4000 рублей, не облагается НДФЛ по ставке 13% (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Когда одаряемый не является работником дарителя и между ними, помимо заключенного договора дарения, никаких других отношений нет, то физическое лицо (одаряемый) самостоятельно исчисляет сумму налога и уплачивает ее, потому что у дарителя (налогового агента) нет возможности исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога: дарение представляет собой безвозмездную передачу акции (доли), сумма налога определяется и уплачивается в рублях (ст. 225 НК РФ), а согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При этом даритель обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог в сумме задолженности налогоплательщика (п. 5 ст. 226 НК РФ).

В соответствии с п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ также освобождаются от налогообложения доходы физических лиц, доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284_2 настоящего Кодекса, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.

Дополнительно Вы можете ознакомиться со статьями:

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

«3.4.2. Передаточное распоряжение.

В передаточном распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество передаваемых ценных бумаг;

основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);*

указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в приложении к настоящему Положению, регистратор обязан принять его к рассмотрению. «

Заключение Договора об оказании услуг листинга с организациями, планирующими приобретение статуса публичного общества/регистрацию проспекта акций

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», непубличное общество приобретает статус публичного общества (публичный статус) путем внесения в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.

Общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге его акций.

Процедура заключения договора об оказании услуг листинга (далее – договор листинга) c ПАО Московская Биржа для непубличных обществ/планирующих регистрацию проспекта акций состоит из следующих этапов:

  1. Предоставление документов для проведения экспертизы общества и презентациипо адресу электронной почты: [email protected]
  2. Проведение Экспертизы общества на предмет возможности заключения договора листинга в течение 14 рабочих дней.
  3. После принятия положительного решения о заключении договора листинга, предоставление дополнительных документов.

Договор листинга заключается с непубличными обществами сроком до 6 месяцев с возможностью последующей пролонгации (при представлении организацией обновленного Плана корпоративных действий).

После приобретения обществом публичного статуса/регистрации проспекта акций, общество направляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи. Процедура листинга ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

С Тарифами за листинг можно ознакомится на сайте.

В соответствии со статьей 7.1. федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об акционерных обществах» для приобретения непубличным обществом публичного статуса необходимо:

  1. Непубличное общество приобретает статус публичного общества (публичный статус) путем внесения в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
  2. Решение о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров — владельцев акций каждой категории (типа), если уставом непубличного общества не предусмотрена необходимость большего числа голосов. Одновременно с указанным решением общим собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций общества.
    Если одновременно с решением о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным, принимается решение о внесении в устав непубличного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав непубличного общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров — владельцев акций каждой категории (типа), если уставом непубличного общества не предусмотрена необходимость большего числа голосов, а при наличии привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, также единогласно всеми акционерами — владельцами таких привилегированных акций.
  3. Регистрация проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса может осуществляться одновременно с государственной регистрацией их выпуска (дополнительного выпуска).

Документы для регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, также документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций представляются в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным. В этом случае решение о регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, также решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций принимаются Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных настоящим пунктом, и вступают в силу со дня внесения соответствующих сведений в указанный реестр.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Смотрите так же:  Срок действия визы в германию по приглашению

Заключение трудового договора с акционером

1. Трудовые отношения акционерного общества — работодателя с работниками имеют некоторые особенности, которые будут раскрыты ниже.

Во-первых, в соответствии с положениями ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым договором. В комментируемом трудовом договоре сторонами выступают акционерное общество, т. е. работодатель, и член правления (коллегиального органа) акционерного общества, т. е. работник.

Во-вторых, основания возникновения трудовых отношений прописаны в ст. 16 ТК РФ. В нашем случае трудовые отношения возникают в результате заключения между работником (членом правления) и работодателем (акционерным обществом) трудового договора. Понятие трудового договора, его виды, порядок заключения приводятся в ст. ст. 56 — 71 ТК РФ. Данный вид трудового договора заключается в порядке, определенном указанными статьями Кодекса.

2. Поскольку комментируется трудовой договор с членом исполнительного органа, необходимо заострить внимание на том, что исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью акционерного общества.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» различает единоличный и коллегиальный исполнительный орган.

В качестве единоличного исполнительного органа может выступать директор, генеральный директор (возможны и другие его наименования, например, председатель правления, президент); в качестве же коллегиального — правление, дирекция.

Исполнительные органы подчиняются общему собранию и совету директоров, которые осуществляют их избрание, отстранение и контроль за их деятельностью.

Из вышесказанного следует, что основная цель деятельности исполнительных органов общества (как единоличного, так и коллегиального) — организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Теперь необходимо определиться со статусом нашего работника, являющегося членом правления общества. Статья 70 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января 2006 г.) (далее именуется Закон) определяет статус коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в нашем случае — правления.

Следует отметить, что создание коллегиального исполнительного органа не является обязательным; большинство акционерных обществ, как правило, на практике обходятся и без этого органа.

В случае образования акционерным обществом коллегиального исполнительного органа функции его председателя исполняет единоличный исполнительный орган.

Таким образом, создание коллегиального органа может преследовать цель своеобразного ограничителя полномочий единоличного исполнительного органа, связанного с необходимостью получать согласие на определенные действия и сделки; исключением из компетенции единоличного органа решения некоторых вопросов, которые могут быть им рассмотрены, только если коллегиальный орган выскажет соответствующее мнение.

Более конкретный статус коллегиального исполнительного органа определяется:

1) уставом общества (согласно ч. 8 п. 3 ст. 11 Закона должна быть определена структура и компетенция органов управления акционерным обществом, порядок принятия ими решений);

2) внутренним документом общества (например, положением, регламентом). Внутренний документ утверждается общим собранием акционеров. В нем, как правило, устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа, порядок принятия им решений и пр.

3. Кроме того, ст. 281 ТК РФ содержит некоторые особенности регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа организации.

Во-первых, член коллегиального исполнительного органа управления организацией может состоять с организацией в трудовых отношениях на основе трудового договора, как в комментируемом мной случае.

Во-вторых, на него распространяются действующие нормы трудового законодательства с особенностями, предусмотренными в ст. 281 ТК РФ.

В отличие от общих норм трудового законодательства в регулировании его труда, на члена коллегиального органа могут распространяться особые нормы о труде руководителей организаций (ст. ст. 273 — 280 ТК РФ). Однако данное условие должно быть предусмотрено федеральными законами, учредительными документами организации.

Иные особенности регулирования труда членов коллегиальных исполнительных органов этих организаций могут устанавливаться только федеральными законами.

4. Права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа общества (в нашем случае правления) определяются федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом.

При этом договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на отношения между обществом и членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям указанного Закона.

5. Комментируя п. 14 трудового договора, остановимся на следующих существенных моментах (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 5 января 2006 г. N 7-ФЗ в ст. 71 Федерального закона N 208-ФЗ, вступающих в силу с 1 июля 2006 г).

В соответствии с п. 2 ст. 71 Закона члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Кроме того, с учетом последних изменений, указанные лица несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона N 208-ФЗ.

При этом в коллегиальном исполнительном органе общества (правлении) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В любом случае при определении оснований и размера ответственности членов коллегиального исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Вместе с тем общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену коллегиального исполнительного органа общества о возмещении причиненных обществу убытков.

6. Что касается прекращения действия комментируемого договора, то в силу п. 4 ст. 69 Закона общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа общества (правления).

В этой связи следует привести пример сложившейся судебной практики. Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. N 3-П (далее именуется Постановление) положения п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации и абз. 2 п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, в том числе советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора, признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку названные положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего нормативно-правового регулирования предполагают, что расторжение трудового договора в данном случае не является мерой юридической ответственности и не допускается без выплаты справедливой компенсации, размер которой определяется трудовым договором, т. е. по соглашению сторон, а в случае спора — решением суда.

Более того, конституционно-правовой смысл положений п. 2 ст. 278 ТК РФ и абз. 2 п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», выявленный в названном Постановлении, в силу ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

Однако, как следует из п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если акционер (участник) хозяйственного общества состоит с последним в трудовых отношениях, то прекращение в установленном порядке указанных отношений само по себе не влечет изменения статуса данного лица как акционера (участника).

Сборник трудовых договоров с комментариями
Ю.К. Терехова